В состав наследства входит имущество
Подборка наиболее важных документов по запросу В состав наследства входит имущество (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 1110 "Наследование" ГК РФ"Согласно доводам кассационной жалобы Б.А.Б., в соответствии с подлежащими применению в данном деле статей 1110, 1112, 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации в состав наследства входит имущество, права и обязанности наследодателя на день открытия наследства. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Из буквального толкования этих норм следует, что стоимость наследственного имущества определяется из его рыночной стоимости, действующей на момент открытия наследства."
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданский процесс: Установление факта отцовства в отношении умершего лица в гражданском процессе
(КонсультантПлюс, 2025)Не передают на рассмотрение по исключительной подсудности иск об установлении факта отцовства и признании права собственности в порядке наследования, если в наследственное имущество входят движимые и недвижимые объекты, но требование предъявлено только в отношении движимого
(КонсультантПлюс, 2025)Не передают на рассмотрение по исключительной подсудности иск об установлении факта отцовства и признании права собственности в порядке наследования, если в наследственное имущество входят движимые и недвижимые объекты, но требование предъявлено только в отношении движимого
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Ситуация: Что входит в состав наследства?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)В состав наследства входит имущество наследодателя на день открытия наследства: вещи, в том числе деньги и ценные бумаги; имущественные права и обязанности.
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)В состав наследства входит имущество наследодателя на день открытия наследства: вещи, в том числе деньги и ценные бумаги; имущественные права и обязанности.
Статья: Некоторые аспекты принятия решения об учреждении доверительного управления бизнес-активами, входящими в состав наследства
(Батрова Т.А.)
("Нотариальный вестник", 2022, N 4)Бизнес-активы, входящие в состав наследства, относятся к имуществу, требующему не только охраны, но и управления ввиду наличия риска существенного снижения их стоимости. На основе анализа действующего законодательства, методических рекомендаций по вопросам учреждения доверительного управления наследственным имуществом, а также практики их применения автор выявляет противоречия и пробелы в правовой регламентации принятия решения об учреждении доверительного управления бизнес-активами, входящими в состав наследства, что дает основания вносить предложения по их совершенствованию.
(Батрова Т.А.)
("Нотариальный вестник", 2022, N 4)Бизнес-активы, входящие в состав наследства, относятся к имуществу, требующему не только охраны, но и управления ввиду наличия риска существенного снижения их стоимости. На основе анализа действующего законодательства, методических рекомендаций по вопросам учреждения доверительного управления наследственным имуществом, а также практики их применения автор выявляет противоречия и пробелы в правовой регламентации принятия решения об учреждении доверительного управления бизнес-активами, входящими в состав наследства, что дает основания вносить предложения по их совершенствованию.
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2020)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.06.2020)По общему правилу в состав наследства входит все имущество и долги наследодателя, за исключением случаев, когда имущественные права и обязанности неразрывно связаны с личностью наследодателя либо если их переход в порядке наследования не допускается федеральным законом (ст. 418 и 1112 ГК РФ, п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" (далее - постановление N 9).
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.06.2020)По общему правилу в состав наследства входит все имущество и долги наследодателя, за исключением случаев, когда имущественные права и обязанности неразрывно связаны с личностью наследодателя либо если их переход в порядке наследования не допускается федеральным законом (ст. 418 и 1112 ГК РФ, п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" (далее - постановление N 9).
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2, 3 (2024)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.11.2024)Таким образом, пункт 2 статьи 1224 ГК РФ устанавливает изъятие в отношении завещательной дееспособности наследодателя и формы составленного им завещания из закрепленного пунктом 1 статута наследования, подлежащего применению к основной части совокупности наследственных отношений, осложненных иностранным элементом, и определяющего решение большинства вопросов наследования, в том числе о возможных основаниях перехода имущества по наследству (завещание, непосредственно закон, наследственный договор, дарение на случай смерти и др.), о составе наследства (имущество, которое входит в состав наследства), о времени открытия наследства, о круге лиц, которые не могут быть наследниками, о свободе завещания и ее ограничениях (правила об обязательной доле в наследстве), о завещательном отказе, возложении и других обременениях, возлагаемых на наследников, о возможности завещания имущества под условием, об исполнении и исполнителях завещания, об особенностях наследования отдельных видов движимого имущества (имущественных долей в различных организациях корпоративного типа и др.).
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.11.2024)Таким образом, пункт 2 статьи 1224 ГК РФ устанавливает изъятие в отношении завещательной дееспособности наследодателя и формы составленного им завещания из закрепленного пунктом 1 статута наследования, подлежащего применению к основной части совокупности наследственных отношений, осложненных иностранным элементом, и определяющего решение большинства вопросов наследования, в том числе о возможных основаниях перехода имущества по наследству (завещание, непосредственно закон, наследственный договор, дарение на случай смерти и др.), о составе наследства (имущество, которое входит в состав наследства), о времени открытия наследства, о круге лиц, которые не могут быть наследниками, о свободе завещания и ее ограничениях (правила об обязательной доле в наследстве), о завещательном отказе, возложении и других обременениях, возлагаемых на наследников, о возможности завещания имущества под условием, об исполнении и исполнителях завещания, об особенностях наследования отдельных видов движимого имущества (имущественных долей в различных организациях корпоративного типа и др.).
"Доверительное управление наследственным имуществом: монография"
("Проспект", 2025)В гражданско-правовом смысле управление наследственным имуществом представляет собой деятельность определенных субъектов (доверительных управляющих, душеприказчиков и т.п.) по сохранению имущества, входящего в состав наследства, и увеличению его стоимости.
("Проспект", 2025)В гражданско-правовом смысле управление наследственным имуществом представляет собой деятельность определенных субъектов (доверительных управляющих, душеприказчиков и т.п.) по сохранению имущества, входящего в состав наследства, и увеличению его стоимости.
"Комментарий к законодательству о наследовании. Часть 3 ГК РФ"
(постатейный)
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)В состав наследственного имущества также входит имущество, право собственности на которое возникло в связи с выплатой пая полностью в жилищно-строительном, жилищном, гаражно-строительном и тому подобных потребительских кооперативах. Так, на основании п. 4 ст. 218 ГК член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, полностью внесший свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное ему кооперативом, приобретает право собственности на это имущество. В указанном случае к наследникам перейдет принадлежавшее члену кооператива недвижимое имущество, а не паевой взнос (пай), поэтому на наследование этого имущества будут распространяться общие правила, а не правила ст. 1177 ГК РФ.
(постатейный)
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)В состав наследственного имущества также входит имущество, право собственности на которое возникло в связи с выплатой пая полностью в жилищно-строительном, жилищном, гаражно-строительном и тому подобных потребительских кооперативах. Так, на основании п. 4 ст. 218 ГК член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, полностью внесший свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное ему кооперативом, приобретает право собственности на это имущество. В указанном случае к наследникам перейдет принадлежавшее члену кооператива недвижимое имущество, а не паевой взнос (пай), поэтому на наследование этого имущества будут распространяться общие правила, а не правила ст. 1177 ГК РФ.
Статья: Актуальные проблемы наследственного права в законодательстве зарубежных государств
(Сакович О.М., Соловьева С.В., Терновая О.А., Щербак С.С.)
("Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения", 2020, N 6)Современное законодательство Франции предусматривает возможность управления наследственным имуществом специально назначаемым лицом - поверенным. Так, согласно ст. 812 ФГК любое лицо вправе поручить одному или нескольким физическим или юридическим лицам управлять всем или частью своего наследства за счет и в интересе одного или нескольких определенных наследников с учетом полномочий, определенных для исполнителя завещания. В случае одновременного назначения поверенного и исполнителя завещания полномочия исполнителя завещания имеют приоритетный характер. Назначение поверенного особенно актуально в ситуациях, когда возникает необходимость решения задачи управления всей или частью имущества за счет и в интересе конкретного наследника. Назначение поверенного должно быть оправдано серьезным и законным интересом в отношении наследников или имущества наследодателя. Речь идет о ситуациях, когда в состав наследства входит имущество, для управления которыми требуются особые профессиональные навыки или опыт: управление бизнесом, участие в сложных инвестиционных проектах и др. Руководитель компании еще при жизни может выбрать одного из своих сотрудников, наиболее способного управлять компанией, в качестве наследственного поверенного. Определение конкретных полномочий поверенного будет отличаться в зависимости от того, ведется ли бизнес в индивидуальной форме, где поверенный отвечает за управление индивидуальным бизнесом, или в компании, где поверенный осуществляет полномочия участника, например, принимая участие в голосовании на общих собраниях. Поверенный, выполняющий функции руководителя компании, будет представлять интересы наследников и управлять бизнесом от их имени. При этом наследники несут ответственность по обязательствам компании, а прибыль облагается налогом от их имени. Именно поэтому особое внимание должно быть уделено формированию условий соглашения, чтобы максимально снизить риски наследников. Тем не менее поверенный может быть привлечен к ответственности в случае доказанной ошибки управления. Назначение поверенного также может быть обусловлено необходимостью обеспечения интересов некоторых социально незащищенных категорий наследников, например ребенка-инвалида, который не может содержать себя самостоятельно. В отличие от исполнителя завещания поверенный может быть наследником. Однако нотариус, который ведет наследственное дело, не может одновременно осуществлять функции поверенного.
(Сакович О.М., Соловьева С.В., Терновая О.А., Щербак С.С.)
("Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения", 2020, N 6)Современное законодательство Франции предусматривает возможность управления наследственным имуществом специально назначаемым лицом - поверенным. Так, согласно ст. 812 ФГК любое лицо вправе поручить одному или нескольким физическим или юридическим лицам управлять всем или частью своего наследства за счет и в интересе одного или нескольких определенных наследников с учетом полномочий, определенных для исполнителя завещания. В случае одновременного назначения поверенного и исполнителя завещания полномочия исполнителя завещания имеют приоритетный характер. Назначение поверенного особенно актуально в ситуациях, когда возникает необходимость решения задачи управления всей или частью имущества за счет и в интересе конкретного наследника. Назначение поверенного должно быть оправдано серьезным и законным интересом в отношении наследников или имущества наследодателя. Речь идет о ситуациях, когда в состав наследства входит имущество, для управления которыми требуются особые профессиональные навыки или опыт: управление бизнесом, участие в сложных инвестиционных проектах и др. Руководитель компании еще при жизни может выбрать одного из своих сотрудников, наиболее способного управлять компанией, в качестве наследственного поверенного. Определение конкретных полномочий поверенного будет отличаться в зависимости от того, ведется ли бизнес в индивидуальной форме, где поверенный отвечает за управление индивидуальным бизнесом, или в компании, где поверенный осуществляет полномочия участника, например, принимая участие в голосовании на общих собраниях. Поверенный, выполняющий функции руководителя компании, будет представлять интересы наследников и управлять бизнесом от их имени. При этом наследники несут ответственность по обязательствам компании, а прибыль облагается налогом от их имени. Именно поэтому особое внимание должно быть уделено формированию условий соглашения, чтобы максимально снизить риски наследников. Тем не менее поверенный может быть привлечен к ответственности в случае доказанной ошибки управления. Назначение поверенного также может быть обусловлено необходимостью обеспечения интересов некоторых социально незащищенных категорий наследников, например ребенка-инвалида, который не может содержать себя самостоятельно. В отличие от исполнителя завещания поверенный может быть наследником. Однако нотариус, который ведет наследственное дело, не может одновременно осуществлять функции поверенного.
Статья: Личное страхование, наследование и свобода договора
(Рассказова Н.Ю.)
("Нотариальный вестник", 2021, N 8)Формальное обоснование этого подхода с точки зрения наследственного права очевидно. Принцип формирования наследственной массы, закрепленный в статье 1112 ГК РФ (в состав наследства входит имущество, принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства), не позволяет включить страховую сумму в наследство.
(Рассказова Н.Ю.)
("Нотариальный вестник", 2021, N 8)Формальное обоснование этого подхода с точки зрения наследственного права очевидно. Принцип формирования наследственной массы, закрепленный в статье 1112 ГК РФ (в состав наследства входит имущество, принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства), не позволяет включить страховую сумму в наследство.
Готовое решение: Как облагается НДФЛ выплата дохода по гражданско-правовым договорам наследникам
(КонсультантПлюс, 2025)Если доходы в денежной форме в виде арендной платы за пользование имуществом входят в состав наследства, они освобождаются от обложения НДФЛ на основании п. 18 ст. 217 НК РФ. Такой вывод следует из Письма Минфина России от 15.05.2020 N 03-04-05/39383.
(КонсультантПлюс, 2025)Если доходы в денежной форме в виде арендной платы за пользование имуществом входят в состав наследства, они освобождаются от обложения НДФЛ на основании п. 18 ст. 217 НК РФ. Такой вывод следует из Письма Минфина России от 15.05.2020 N 03-04-05/39383.
Ситуация: Какие меры по охране наследственного имущества могут быть приняты?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)передача иного имущества, входящего в состав наследства и не требующего управления, по договору на хранение наследнику, а при невозможности передать его наследникам - другому лицу по усмотрению нотариуса. Если наследование осуществляется по завещанию (наследственному договору), в котором назначен исполнитель завещания (душеприказчик), хранение указанного имущества обеспечивается исполнителем завещания (душеприказчиком) самостоятельно либо посредством заключения договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя завещания (душеприказчика).
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)передача иного имущества, входящего в состав наследства и не требующего управления, по договору на хранение наследнику, а при невозможности передать его наследникам - другому лицу по усмотрению нотариуса. Если наследование осуществляется по завещанию (наследственному договору), в котором назначен исполнитель завещания (душеприказчик), хранение указанного имущества обеспечивается исполнителем завещания (душеприказчиком) самостоятельно либо посредством заключения договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя завещания (душеприказчика).
Статья: Наследственный фонд и доверительное управление наследственным имуществом: сравнительно-правовая характеристика
(Нагалина М.В.)
("Наследственное право", 2021, N 4)В отличие от наследственного фонда нотариус назначает доверительного управляющего, если в состав наследства входит имущество, которое необходимо уберечь от уничтожения и приумножить его стоимость. Например, этими объектами могут быть ценные бумаги, исключительные права, предприятие или доля в капитале организации. До передачи в доверительное управление эта часть наследства оценивается независимым оценщиком по инициативе наследников или иных лиц, заинтересованных в доверительном управлении. Но денежные средства, потраченные за такой отчет, возмещаются за счет наследственного имущества (п. 1 ст. 1173 ГК РФ) <7>.
(Нагалина М.В.)
("Наследственное право", 2021, N 4)В отличие от наследственного фонда нотариус назначает доверительного управляющего, если в состав наследства входит имущество, которое необходимо уберечь от уничтожения и приумножить его стоимость. Например, этими объектами могут быть ценные бумаги, исключительные права, предприятие или доля в капитале организации. До передачи в доверительное управление эта часть наследства оценивается независимым оценщиком по инициативе наследников или иных лиц, заинтересованных в доверительном управлении. Но денежные средства, потраченные за такой отчет, возмещаются за счет наследственного имущества (п. 1 ст. 1173 ГК РФ) <7>.
Статья: Наследование недвижимого имущества с добровольным обременением: понятие, виды, особенности
(Анисимова А.И.)
("Правовые вопросы недвижимости", 2024, N 1)Наследство открывается уже после смерти наследодателя (ст. 1113 ГК). В состав наследства входит недвижимое имущество, принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства, т.е. на день смерти (ст. 1112 ГК). Таким образом, имущество, проданное или иным образом переданное в собственность другому лицу, уже не входит в перечень наследуемого имущества: у наследников остается лишь возможность задним числом оспорить сделку на общих условиях (например, пожилой родственник заключал сделку, имея серьезное заболевание, ограничивающее его вменяемость).
(Анисимова А.И.)
("Правовые вопросы недвижимости", 2024, N 1)Наследство открывается уже после смерти наследодателя (ст. 1113 ГК). В состав наследства входит недвижимое имущество, принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства, т.е. на день смерти (ст. 1112 ГК). Таким образом, имущество, проданное или иным образом переданное в собственность другому лицу, уже не входит в перечень наследуемого имущества: у наследников остается лишь возможность задним числом оспорить сделку на общих условиях (например, пожилой родственник заключал сделку, имея серьезное заболевание, ограничивающее его вменяемость).
Статья: Договор личного страхования: некоторые вопросы
(Вакулина Г.А.)
("Нотариус", 2024, N 4)Определенную сложность вызывает вопрос о том, входит ли в состав наследственной массы право на получение страховой суммы в случае смерти застрахованного лица, что объясняется неоднозначным толкованием п. 2 ст. 934 ГК РФ. Согласно названной норме в случае смерти лица, застрахованного по договору личного страхования, в котором не назван иной выгодоприобретатель, выгодоприобретателем становятся наследники застрахованного лица. Первый вариант толкования заключается в том, что в случае смерти застрахованного лица и при отсутствии выгодоприобретателя, назначенного по договору личного страхования, право на получение страховой суммы переходит в порядке наследования, т.е. к отношениям применяются нормы, касающиеся порядка и срока принятия наследства, правил об обязательной доле в наследстве и др. Второй вариант сводится к тому, что право требования произвести страховую выплату не переходит в порядке наследования и может быть реализовано (в отсутствие выгодоприобретателя) наследниками застрахованного лица на основании договора личного страхования, т.е. нормы о наследовании к отношениям при этом не применяются. В связи отсутствием в судебной практике единого подхода и во избежание трудностей при получении наследниками страхователя страховых сумм по договору личного страхования Научно-консультационным советом при Федеральной нотариальной палате нотариусам рекомендовано выдавать свидетельство о праве на наследство на право требования страховой выплаты, если в договоре не назван выгодоприобретатель <14>. При этом в юридической литературе преобладают суждения, отличные от вышеприведенной позиции. Так, критически оценивая действующее законодательство, Н.Ю. Рассказова подчеркивает, что принцип формирования наследственной массы, закрепленный в ст. 1112 ГК РФ, согласно которой в состав наследства входит имущество, принадлежащее наследодателю на день открытия наследства, не позволяет включать страховую сумму в наследство. Упоминание в ст. 934 ГК РФ о наследниках является лишь способом определения выгодоприобретателя по договору, заключенному в пользу третьего лица. Следовательно, страховая сумма по договору личного страхования не входит в состав наследства и должна выплачиваться выплачивается в соответствии с условиями договора <15>. Позицию Н.Ю. Рассказовой разделяют и многие другие авторы. В частности, ТВ. Андропова справедливо полагает, что именно договор страхования является основанием для производства страховых выплат, так как право на получение страховой суммы возникает в результате смерти застрахованного лица - наследодателя. Смерть застрахованного лица выступает в качестве юридического факта, являющегося основанием для возникновения обязанности страховщика произвести выплату страховой суммы лицу, указанному в договоре. Страховые суммы при этом могут быть получены наследниками в страховой организации, которая выступала в качестве страховщика, при предъявлении такого договора и надлежащего перечня документов <16>. По мнению А.А. Путинцевой, право на страховую выплату возникает у наследников в силу договорного права <17>. Действительно, по договору личного страхования в случае смерти застрахованного лица наследник не заступает на место наследодателя, у него возникает самостоятельное право требовать исполнения обязательства от страховщика.
(Вакулина Г.А.)
("Нотариус", 2024, N 4)Определенную сложность вызывает вопрос о том, входит ли в состав наследственной массы право на получение страховой суммы в случае смерти застрахованного лица, что объясняется неоднозначным толкованием п. 2 ст. 934 ГК РФ. Согласно названной норме в случае смерти лица, застрахованного по договору личного страхования, в котором не назван иной выгодоприобретатель, выгодоприобретателем становятся наследники застрахованного лица. Первый вариант толкования заключается в том, что в случае смерти застрахованного лица и при отсутствии выгодоприобретателя, назначенного по договору личного страхования, право на получение страховой суммы переходит в порядке наследования, т.е. к отношениям применяются нормы, касающиеся порядка и срока принятия наследства, правил об обязательной доле в наследстве и др. Второй вариант сводится к тому, что право требования произвести страховую выплату не переходит в порядке наследования и может быть реализовано (в отсутствие выгодоприобретателя) наследниками застрахованного лица на основании договора личного страхования, т.е. нормы о наследовании к отношениям при этом не применяются. В связи отсутствием в судебной практике единого подхода и во избежание трудностей при получении наследниками страхователя страховых сумм по договору личного страхования Научно-консультационным советом при Федеральной нотариальной палате нотариусам рекомендовано выдавать свидетельство о праве на наследство на право требования страховой выплаты, если в договоре не назван выгодоприобретатель <14>. При этом в юридической литературе преобладают суждения, отличные от вышеприведенной позиции. Так, критически оценивая действующее законодательство, Н.Ю. Рассказова подчеркивает, что принцип формирования наследственной массы, закрепленный в ст. 1112 ГК РФ, согласно которой в состав наследства входит имущество, принадлежащее наследодателю на день открытия наследства, не позволяет включать страховую сумму в наследство. Упоминание в ст. 934 ГК РФ о наследниках является лишь способом определения выгодоприобретателя по договору, заключенному в пользу третьего лица. Следовательно, страховая сумма по договору личного страхования не входит в состав наследства и должна выплачиваться выплачивается в соответствии с условиями договора <15>. Позицию Н.Ю. Рассказовой разделяют и многие другие авторы. В частности, ТВ. Андропова справедливо полагает, что именно договор страхования является основанием для производства страховых выплат, так как право на получение страховой суммы возникает в результате смерти застрахованного лица - наследодателя. Смерть застрахованного лица выступает в качестве юридического факта, являющегося основанием для возникновения обязанности страховщика произвести выплату страховой суммы лицу, указанному в договоре. Страховые суммы при этом могут быть получены наследниками в страховой организации, которая выступала в качестве страховщика, при предъявлении такого договора и надлежащего перечня документов <16>. По мнению А.А. Путинцевой, право на страховую выплату возникает у наследников в силу договорного права <17>. Действительно, по договору личного страхования в случае смерти застрахованного лица наследник не заступает на место наследодателя, у него возникает самостоятельное право требовать исполнения обязательства от страховщика.
Статья: Гражданско-правовой зачет и зачет, производимый при удовлетворении судом встречного и первоначального исков: теоретические размышления о сходстве и отличиях правовых институтов
(Абушенко Д.Б.)
("Вестник гражданского процесса", 2020, N 6; 2021, NN 2, 4; 2022, NN 1, 6; 2023, N 6)И другой пример. В судебном порядке спорят по поводу наследственного имущества два лица. При этом в состав наследства входит имущество коммориентов (граждан, умерших одновременно). Российский законодатель для случаев, когда момент смерти каждого установить невозможно, предусмотрел неопровержимую презумпцию: в целях наследственного преемства коммориенты считаются умершими одновременно <14>. Могут ли спорящие стороны согласованным волеизъявлением исключить действие этой презумпции? Полагаем, что при отсутствии иных наследников никаких видимых препятствий для этого нет: презумпция момента смерти коммориентов делает предсказуемым разрешение спора между наследниками, но, если у сторон нет расхождения в вопросе о моменте смерти, нужно ли им ставить в упрек отсутствие соответствующих доказательств и ограничивать в возможности самостоятельного его определения?
(Абушенко Д.Б.)
("Вестник гражданского процесса", 2020, N 6; 2021, NN 2, 4; 2022, NN 1, 6; 2023, N 6)И другой пример. В судебном порядке спорят по поводу наследственного имущества два лица. При этом в состав наследства входит имущество коммориентов (граждан, умерших одновременно). Российский законодатель для случаев, когда момент смерти каждого установить невозможно, предусмотрел неопровержимую презумпцию: в целях наследственного преемства коммориенты считаются умершими одновременно <14>. Могут ли спорящие стороны согласованным волеизъявлением исключить действие этой презумпции? Полагаем, что при отсутствии иных наследников никаких видимых препятствий для этого нет: презумпция момента смерти коммориентов делает предсказуемым разрешение спора между наследниками, но, если у сторон нет расхождения в вопросе о моменте смерти, нужно ли им ставить в упрек отсутствие соответствующих доказательств и ограничивать в возможности самостоятельного его определения?