Вопросы и ответы по бухучёту и налогообложению

19 февраля 2026 года

Подборка по материалам информационного банка "Разъясняющие письма органов власти" системы КонсультантПлюс.

Вопрос:

Об учете в целях налога на прибыль убытков от хищений, виновники которых не установлены, и потерь от чрезвычайных ситуаций.

Ответ:

Порядок признания расходов для целей налога на прибыль организаций (при методе начисления) установлен статьей 272 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Согласно пункту 1 статьи 272 расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений главы 25 Кодекса, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты, если иное не предусмотрено пунктом 1.1 статьи 272 Кодекса, и определяются с учетом положений статей 318 - 320 Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Кодекса в целях налога на прибыль организаций расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком, при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

На основании подпункта 5 пункта 2 статьи 265 Кодекса к внереализационным расходам приравниваются расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены. В данных случаях факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти.

Также к внереализационным расходам приравниваются потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций (подпункт 6 пункта 2 статьи 265 Кодекса).

Следовательно, убытки, полученные налогоплательщиком от хищений, виновники которых не установлены (о чем имеется документальное подтверждение уполномоченного органа государственной власти), а также потери от чрезвычайных ситуаций (включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций) признаются в составе внереализационных расходов того отчетного (налогового) периода, в котором произошли факт хищения либо чрезвычайная ситуация (ее предотвращение или ликвидация ее последствий) соответственно.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 30.01.2026 N 03-03-06/1/6548

Вопрос:

О применении освобождения от НДС в отношении услуг населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Ответ:

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость признается реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, а также передача имущественных прав. При этом статьей 149 Кодекса установлен перечень операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) налогом на добавленную стоимость.

Так, в соответствии с абзацем шестым подпункта 14.1 пункта 2 статьи 149 Кодекса от налогообложения налогом на добавленную стоимость освобождены услуги, оказанные населению, по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Согласно пункту 1 статьи 11 Кодекса понятия и термины гражданского законодательства, используемые в Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этой отрасли законодательства, если иное не предусмотрено Кодексом.

Поскольку понятие "услуги по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий" Кодексом не предусмотрено, при решении вопросов применения освобождения от налогообложения следует руководствоваться Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 329-ФЗ).

Таким образом, услуги, оказываемые населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, которые соответствуют понятиям, установленным Федеральным законом N 329-ФЗ, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 28.01.2026 N 03-07-11/5732

Вопрос:

О применении НДС организациями и ИП, применяющими УСН, в том числе при оказании услуг по содержанию жилых помещений в МКД.

Ответ:

С 1 января 2025 года в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (далее - УСН), признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (далее - НДС).

В связи с этим указанные организации и индивидуальные предприниматели с 1 января 2025 года НДС для уплаты в бюджет исчисляют в соответствии с положениями главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Кодекса.

Так, согласно пункту 1 статьи 145 Кодекса организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, в случае соблюдения условий, предусмотренных данной статьей, применяют освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС.

Если организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, не имеют оснований для освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, то осуществляемые ими операции по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав подлежат налогообложению НДС по налоговым ставкам, установленным статьей 164 Кодекса, либо не облагаются данным налогом на основании пункта 2 статьи 146 и статьи 149 Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 168 Кодекса при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, подлежащих налогообложению НДС, налогоплательщики НДС дополнительно к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг), передаваемых имущественных прав обязаны предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных прав соответствующую сумму НДС. При этом согласно пункту 6 данной статьи Кодекса при реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) соответствующая сумма НДС включается в указанные цены (тарифы).

Таким образом, при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, подлежащих налогообложению НДС, организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН и не имеющие оснований для освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, дополнительно к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг), передаваемых имущественных прав обязаны предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных прав соответствующую сумму НДС. При этом согласно пункту 6 данной статьи Кодекса при реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) соответствующая сумма НДС включается в указанные цены (тарифы).

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 28.01.2026 N 03-07-11/5715

Вопрос:

Об учете IT-организацией доходов от предоставления кредитным организациям прав использования программ для ЭВМ, их разработки, адаптации, установки, сопровождения в целях страховых взносов.

Ответ:

Исходя из положений пункта 2.2-2 и пункта 5 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в редакции Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации", вступившей в силу с 01.01.2026, российские организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий (далее - ИТ-организации), применяют единый пониженный тариф страховых взносов в размере 15,0 процента в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов и единый пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6 процента свыше единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов при одновременном выполнении двух условий - получение в установленном порядке документа о государственной аккредитации ИТ-организации и соблюдение необходимой доли доходов от профильной деятельности (не менее 70 процентов) по итогам отчетного (расчетного) периода в сумме всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с главой 25 Кодекса.

В частности, в соответствии с положениями абзацев седьмого, восьмого и девятого пункта 5 статьи 427 Кодекса к таким доходам относятся:

- доходы от предоставления организацией прав использования собственных программ для ЭВМ, баз данных, в том числе путем предоставления удаленного доступа к собственным программам для ЭВМ, базам данных, включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности, через информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (за исключением доходов от предоставления указанных прав, если указанные права состоят в получении банковских, финансовых услуг, в том числе услуг финансирования под уступку денежного требования, услуг на рынке ценных бумаг (дилерская деятельность, брокерская деятельность, деятельность форекс-дилеров), предоставляемых (оказываемых) банками, кредитными организациями, небанковскими кредитными организациями и иными организациями);

- доходы от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники) (заказные программы для ЭВМ, базы данных);

- доходы от оказания услуг (выполнения работ) по установке, тестированию и сопровождению собственных программ для ЭВМ, баз данных и заказных программ для ЭВМ, баз данных.

Таким образом, на доходы ИТ-организации, полученные от предоставления банкам, кредитным организациям, небанковским кредитным организациям прав использования собственной программы для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам, упомянутое в абзаце седьмом пункта 5 статьи 427 Кодекса исключение не распространяется, если предоставление таких прав не приводит к получению банковских, финансовых услуг, в том числе услуг финансирования под уступку денежного требования, услуг на рынке ценных бумаг (дилерская деятельность, брокерская деятельность, деятельность форекс-дилеров), предоставляемых (оказываемых) банками, кредитными организациями, небанковскими кредитными организациями и иными организациями.

Доходы, перечисленные в абзацах восьмом и девятом пункта 5 статьи 427 Кодекса, от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (заказных) и от оказания услуг (выполнения работ) по установке, тестированию и сопровождению собственных программ для ЭВМ, баз данных и заказных программ для ЭВМ, баз данных ИТ-организация вправе включить в необходимую долю доходов от профильной деятельности в целях применения единого пониженного тарифа страховых взносов.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 27.01.2026 N 03-15-05/5260

Вопрос:

О страховых взносах с сумм выплат и вознаграждений председателю совета МКД.

Ответ:

Исходя из положений подпунктов 1 и 1.1 пункта 1 статьи 420 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс) объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и вознаграждения в рамках трудовых договоров и по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, в том числе в пользу членов совета многоквартирного дома (далее - МКД), включая председателя совета МКД, избранных собственниками помещений в МКД в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации, начисляемые уполномоченной управляющей организацией на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД.

Учитывая, что трудовые и гражданско-правовые договоры заключаются между председателем совета МКД и собственниками помещений в МКД для осуществления им управленческих, контрольных, представительских функций и иных полномочий, а уполномоченная на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД управляющая организация производит начисление и выплату вознаграждений указанному лицу, исходя из вышеупомянутых положений Налогового кодекса управляющая организация начисляет и уплачивает страховые взносы с сумм таких вознаграждений за счет средств, переданных данной организации собственниками помещений в МКД для целей исполнения обязательств по договору управления МКД.

Следовательно, при наличии заключенных трудовых или гражданско-правовых договоров с председателем совета МКД суммы выплат и иных вознаграждений по таким договорам являются объектом обложения страховыми взносами.

При отсутствии документальных подтверждений в виде заключенных трудовых или гражданско-правовых договоров с председателем совета МКД оснований для признания сумм выплат и вознаграждений председателю совета МКД в качестве объекта обложения страховыми взносами не имеется.

Однако, учитывая, что страховые взносы в государственные внебюджетные фонды являются источником финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по соответствующим видам обязательного социального страхования, если договоры между председателем совета МКД и собственниками помещений в МКД не заключаются, такая ситуация может привести к ущемлению прав данного лица на получение упомянутого страхового обеспечения, в том числе к лишению возможности формировать свои пенсионные права в полном объеме, а в случае, если такое лицо уже является пенсионером, оно не будет иметь права на перерасчет получаемой пенсии.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 27.01.2026 N 03-15-05/5248

Вопрос:

Об уплате с 01.01.2026 страховых взносов с выплат руководителю организации, размер которых составляет менее величины МРОТ в связи с работой на условиях неполного рабочего времени.

Ответ:

Исходя из положений пункта 1 статьи 421 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в редакции Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации", вступившей в силу с 01.01.2026, в случае, если за календарный месяц расчетного (отчетного) периода сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 Кодекса (за исключением сумм, указанных в статье 422 Кодекса), начисленных в отношении физического лица, являющегося единоличным исполнительным органом коммерческой организации, составляет менее величины минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ), то для целей определения базы для исчисления страховых взносов за такой расчетный (отчетный) период в отношении упомянутого физического лица сумма выплат и иных вознаграждений за указанный месяц принимается равной величине МРОТ, установленного федеральным законом на начало данного расчетного (отчетного) периода.

Единоличный исполнительный орган общества с ограниченной ответственностью (директор, генеральный директор и другие) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (пункт 1 и подпункт 1 пункта 3 статьи 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"), и сведения о нем включаются в единый государственный реестр юридических лиц на основании подпункта "л" пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Учитывая изложенное, с 01.01.2026 общество с ограниченной ответственностью обязано уплачивать страховые взносы с выплат руководителю, являющемуся единоличным исполнительным органом общества, исходя из величины МРОТ, установленного федеральным законом на начало расчетного (отчетного) периода, в случае начисления ему выплат за календарный месяц в размере менее МРОТ, в том числе в связи с работой на условиях неполного рабочего времени.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 23.01.2026 N 03-15-05/4098

Вопрос:

Об НДФЛ при отказе работодателя от взыскания суммы недостачи, возникшей по вине работника.

Ответ:

Согласно положениям статьи 238 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Трудовой кодекс) работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб.

При этом статьей 240 Трудового кодекса предусмотрено, что работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного работника.

В соответствии с пунктом 1 статьи 41 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс) доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии, в частности, с главой 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса.

Если работодатель в соответствии с Трудовым кодексом установил размер причиненного ему конкретным работником прямого действительного ущерба, причину его возникновения, предел материальной ответственности работника, то в общем случае отказ работодателя от взыскания с виновного работника соответствующей задолженности перед работодателем приводит к возникновению у работника дохода, подлежащего налогообложению.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 21.01.2026 N 03-04-06/3228

Вопрос:

О применении ставок по налогу на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, облагаемых исходя из кадастровой стоимости.

Ответ:

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 380 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налоговые ставки по налогу на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, за исключением объектов, указанных, в частности, в пункте 1.3 статьи 380 Кодекса, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2 процента.

В отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость и кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей, налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,5 процента (пункт 1.3 статьи 380 Кодекса).

Таким образом, Кодексом установлены предельные значения налоговых ставок по налогу на имущество организаций, тогда как законодательные органы субъектов Российской Федерации самостоятельно устанавливают конкретные налоговые ставки по налогу на имущество организаций.

При этом согласно пункту 2 статьи 380 Кодекса допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от вида недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения, и (или) его кадастровой стоимости.

Если налоговые ставки по налогу не определены законами субъектов Российской Федерации, налогообложение производится по налоговым ставкам, указанным в статье 380 Кодекса (пункт 4 статьи 380 Кодекса).

Учитывая изложенное, в случае, если законом субъекта Российской Федерации по налогу на имущество организаций определены налоговые ставки в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, при этом указанные ставки не дифференцированы в зависимости от величины кадастровой стоимости (до 300 млн руб. или свыше 300 млн руб.), налогообложение объектов недвижимости (независимо от кадастровой стоимости) осуществляется по налоговой ставке, установленной законом субъекта Российской Федерации для объектов, облагаемых по кадастровой стоимости.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 21.01.2026 N 03-05-04-01/3117

Вопрос:

Об освобождении от НДС услуг по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях, оказываемых ИП, применяющим УСН.

Ответ:

Согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) налогом на добавленную стоимость услуги по присмотру и уходу за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях.

На основании пункта 6 статьи 149 Кодекса перечисленные в данной статье Кодекса операции не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) налогом на добавленную стоимость при наличии у налогоплательщиков, осуществляющих эти операции, соответствующих лицензий на осуществление деятельности, лицензируемой в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, если индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенную систему налогообложения, обязан исполнять обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, то при реализации этим индивидуальным предпринимателем услуг по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях будет применяться освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость, предусмотренное подпунктом 4 пункта 2 статьи 149 Кодекса, в случае наличия у него соответствующей лицензии, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование данных услуг.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 20.01.2026 N 03-07-07/2721

Вопрос:

Об НДС при оказании страховой организацией услуг агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Ответ:

В соответствии с пунктом 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав.

Перечни операций, не признаваемых объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость и не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) данным налогом, предусмотрены пунктом 2 статьи 146 и статьей 149 Кодекса.

При этом оказываемые страховой организацией услуги агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в указанных перечнях не поименованы.

В связи с этим оказываемые страховой организацией услуги агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость на основании пункта 1 статьи 146 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 15.01.2026 N 03-07-11/1314

Вопрос:

Об учете расходов на обучение работников для целей налога на прибыль.

Ответ:

На основании подпункта 23 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) расходы налогоплательщика на обучение своих работников учитываются в целях налогообложения прибыли организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 3 статьи 264 Кодекса.

Так, согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 264 Кодекса расходы налогоплательщика на обучение по основным профессиональным образовательным программам, основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам работников налогоплательщика включаются в состав прочих расходов, если обучение работников налогоплательщика по указанным программам осуществляется на основании договора с российской образовательной организацией, научной организацией либо иностранной образовательной организацией, имеющими право на ведение образовательной деятельности, прохождение независимой оценки квалификации на соответствие требованиям к квалификации работника налогоплательщика осуществляется на основании договора оказания услуг по проведению независимой оценки квалификации на соответствие требованиям к квалификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 18 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образовательной организацией является некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.

Учитывая изложенное, расходы на обучение работников по договору, заключенному налогоплательщиком с иными российскими организациями, имеющими право на ведение образовательной деятельности (за исключением научных организаций), не могут быть учтены в целях налогообложения прибыли организаций.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 15.01.2026 N 03-03-06/1/1304

Вопрос:

Об учете в целях налога на прибыль затрат в виде компенсации (оплаты) другому налогоплательщику его расходов.

Ответ:

Согласно пункту 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщик налога на прибыль организаций уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 Кодекса).

При этом расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком, при условии, что они произведены для осуществления деятельности самого налогоплательщика, направленной на получение дохода.

Вместе с тем отмечается, что в общем случае компенсация (возмещение) налогоплательщиком расходов, произведенных другим налогоплательщиком, не отвечает критериям, установленным пунктом 1 статьи 252 Кодекса.

В этой связи затраты в виде компенсации другому налогоплательщику его расходов или оплата за него его затрат не могут быть учтены в составе расходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 12.01.2026 N 03-03-06/1/174

Вопрос:

О применении ставки по налогу на прибыль 0% к доходам в виде дивидендов, полученным российскими организациями.

Ответ:

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации в общем случае налоговая ставка налога на прибыль организаций в размере ноль процентов может быть применена к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов, при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов (на день принятия решения о выходе из организации или ликвидации организации соответственно) получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее чем 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 30.12.2025 N 03-03-06/1/128301

Вопрос:

О признании расходов по налогу на прибыль при осуществлении иностранных инвестиций в РФ и определении налоговой базы при выплате дивидендов специализированному обществу, ипотечному агенту.

Ответ:

1. Указами Президента Российской Федерации от 08.09.2022 N 618 "Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами" и от 15.10.2022 N 737 "О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)" предусмотрено осуществление перечня сделок (операций) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

Согласно пункту 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в целях главы 25 Кодекса расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Таким образом, налогоплательщик вправе учесть в составе расходов для целей налогообложения прибыли затраты, при условии, что они соответствуют указанным критериям статьи 252 Кодекса. При этом обоснованность расходов, учитываемых при расчете налоговой базы, должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности.

При этом если платеж, указанный в решении Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, является неотъемлемым и обязательным условием совершения сделки по приобретению акций (долей в уставных капиталах) организаций, то такие расходы учитываются как расходы, связанные с приобретением таких вложений, и подлежат учету в целях налогообложения прибыли в общеустановленном положениями статей 268 и 280 Кодекса порядке.

Вместе с тем обращается внимание, что порядок признания расходов для целей налогообложения прибыли при применении налогоплательщиком метода начисления определен статьей 272 Кодекса.

2. В части вопроса, связанного с налоговым агентированием по налогу на прибыль организаций при выплате (перечислении) дивидендов, сообщается следующее.

В соответствии с пунктом 4 статьи 275 Кодекса лицо, признаваемое в соответствии с Кодексом налоговым агентом в отношении доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией, определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по налоговым ставкам, предусмотренным Кодексом, в порядке, предусмотренном статьей 275 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 29 пункта 1 статьи 251 Кодекса при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества, включая денежные средства, и (или) имущественных прав, которые получены ипотечным агентом или специализированным обществом в связи с их уставной деятельностью.

В связи с указанным применение подпункта 29 пункта 1 статьи 251 Кодекса налоговым агентом в целях определения суммы удержания налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций при выплате (перечислении) дивидендов налогоплательщику - специализированному обществу, ипотечному агенту определяется на момент такой выплаты (перечисления) имеющимся в распоряжении налогового агента подтверждением получения указанными налогоплательщиками таких доходов в связи с их уставной деятельностью.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 26.12.2025 N 03-03-06/1/126934

Вопрос:

О начислении амортизации после проведения модернизации НМА в целях налога на прибыль.

Ответ:

Согласно пункту 1 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств или объект нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности налогоплательщика. Срок полезного использования определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями статьи 258 Кодекса и с учетом классификации основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации.

Срок полезного использования объекта основных средств или объекта нематериальных активов определяется налогоплательщиком в целях определения нормы амортизации соответствующего объекта амортизируемого имущества.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 258 Кодекса налогоплательщик вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию в случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта увеличился срок его полезного использования.

Вместе с тем положениями главы 25 Кодекса не предусмотрено изменение (увеличение) срока полезного использования объекта нематериальных активов, в том числе в результате его модернизации.

Согласно абзацу первому пункта 2 статьи 257 Кодекса первоначальная стоимость основных средств, нематериальных активов изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям независимо от размера остаточной стоимости основных средств, нематериальных активов.

Положения указанной нормы распространяются и на случаи, когда к моменту проведения модернизации амортизируемое имущество полностью самортизировано.

Учитывая вышеизложенное, после проведения модернизации нематериальных активов амортизация начисляется по тем нормам, которые были определены при первоначальном включении этих нематериальных активов в соответствующую амортизационную группу.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 25.12.2025 N 03-03-06/1/126390

Вопрос:

О начислении лизингодателем в целях налога на прибыль амортизации на объект лизинга при его возврате лизингополучателем до окончания срока договора.

Ответ:

Согласно пункту 1 статьи 256 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) амортизируемым имуществом в целях главы 25 Кодекса признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено главой 25 Кодекса) и используются им для извлечения дохода. Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.

Порядок начисления амортизации в целях налогообложения прибыли определен положениями статей 256 - 259.3 Кодекса.

Согласно пункту 5 статьи 259.1 Кодекса при применении линейного метода независимо от окончания срока полезного использования начисление амортизации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости объекта амортизируемого имущества либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества налогоплательщика по любым основаниям.

В случае если объект лизингового имущества после возврата его лизингополучателем до продажи третьему лицу не используется в деятельности, направленной на получение дохода, то сумма амортизации за этот период на основании пункта 1 статьи 252 Кодекса не учитывается при исчислении налога на прибыль организаций.

Если организация-лизингодатель после расторжения договора лизинга реализует предмет лизинга, который учитывался на балансе лизингодателя в качестве амортизируемого имущества, расходы при реализации определяются в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 268 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 19.12.2025 N 03-03-06/1/123916

Вопрос:

Об учете в целях налога на прибыль расходов на распространение рекламы в сети Интернет.

Ответ:

Согласно пункту 44 статьи 270 Кодекса при определении налоговой базы не учитываются расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, на иные виды рекламы, не предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 4 статьи 264 Кодекса, сверх установленных абзацем пятым пункта 4 статьи 264 Кодекса предельных норм, а также расходы рекламодателей на распространение рекламы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если информация о такой рекламе не была представлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", либо если такая реклама была распространена на информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, доступ к которому ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, или на информационном ресурсе иностранного лица, осуществляющего деятельность в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации, не исполнившего требования, запреты и ограничения, предусмотренные Федеральным законом от 01.07.2021 N 236-ФЗ "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации" и иным законодательством Российской Федерации.

Таким образом, для учета расходов организации на рекламу, распространенную в сети Интернет, в целях налогообложения прибыли налогоплательщик должен подтвердить, что при распространении рекламы не возникают условия, предусмотренные пунктом 44 статьи 270 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 19.12.2025 N 03-03-06/1/123911

Вопрос:

Об учете убытков от недостачи материальных ценностей при отсутствии виновных лиц, а также убытков от хищений, виновники которых не установлены, в целях налога на прибыль.

Ответ:

Согласно пункту 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в целях налогообложения прибыли организаций расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, понесенные налогоплательщиком при осуществлении деятельности, направленной на получение дохода (а в случаях, предусмотренных в статье 265 Кодекса, убытки, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком).

На основании подпункта 5 пункта 2 статьи 265 Кодекса к внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности, расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены.

При этом факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 19.12.2025 N 03-03-06/1/123900

Вопрос:

Об НДФЛ с доходов в рамках программы лояльности и учете в целях налога на прибыль расходов на выплату (предоставление) премий (скидок) покупателю при выполнении условий договора об объеме покупок.

Ответ:

Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, объектом налогообложения по налогу на доходы физических лиц на основании статьи 209 Кодекса признается доход, полученный налогоплательщиками от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 210 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 Кодекса.

На основании пункта 68 статьи 217 Кодекса не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц доходы в денежной или натуральной форме в виде перечисляемых на банковский счет налогоплательщика денежных средств и (или) полной или частичной оплаты за налогоплательщика товаров и (или) услуг российскими и иностранными организациями, полученные в результате участия налогоплательщика в программах указанных российских и иностранных организаций с использованием банковских (платежных) и (или) дисконтных (накопительных) карт, направленных на увеличение активности клиентов в приобретении товаров и услуг указанных организаций и предусматривающих начисление бонусов (баллов, иных единиц, характеризующих активность клиента в приобретении товаров (работ, услуг) указанных организаций) по основаниям, установленным в соответствующей программе, а также выплату в зависимости от количества начисленных бонусов (баллов, иных единиц, характеризующих активность клиента в приобретении товаров (работ, услуг) указанных организаций) дохода в денежной или натуральной форме.

Освобождение доходов от налогообложения, предусмотренное пунктом 68 статьи 217 Кодекса, не применяется в следующих случаях:

при участии налогоплательщика в программах российских и иностранных организаций, указанных в абзаце первом пункта 68 статьи 217 Кодекса, присоединение к которым осуществляется не на условиях публичной оферты;

при присоединении налогоплательщика к программам российских и иностранных организаций, указанным в абзаце первом пункта 68 статьи 217 Кодекса, условиями публичной оферты в которых предусмотрен срок для акцепта менее 30 дней и (или) которыми предусмотрена возможность досрочного отзыва оферты;

при выплате доходов, указанных в абзаце первом пункта 68 статьи 217 Кодекса, в качестве вознаграждения лицам, состоящим с организацией в трудовых отношениях, за выполнение должностных обязанностей, а также в качестве оплаты (вознаграждения) за поставленные налогоплательщиком товары (выполненные работы, оказанные услуги) или материальной помощи.

Таким образом, при выполнении условий, предусмотренных пунктом 68 статьи 217 Кодекса, доходы физических лиц, полученные ими в рамках программы лояльности, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц на основании указанной нормы.

В соответствии с подпунктом 19.1 пункта 1 статьи 265 Кодекса в состав внереализационных расходов включаются расходы в виде премии (скидки), выплаченной (предоставленной) продавцом покупателю вследствие выполнения определенных условий договора, в частности объема покупок.

Положения подпункта 19.1 пункта 1 статьи 265 Кодекса применяются только в отношении договоров купли-продажи. В отношении договоров возмездного оказания услуг, сторонами которых являются исполнитель и заказчик, положения подпункта 19.1 пункта 1 статьи 265 Кодекса не применяются.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 16.12.2025 N 03-04-06/122380

Вопрос:

Об исчислении с 01.01.2026 страховых взносов в отношении выплат руководителю организации на АУСН, размер которых составляет менее величины МРОТ.

Ответ:

Согласно пункту 1 статьи 421 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в редакции Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации", вступающей в силу с 01.01.2026, в случае если за календарный месяц расчетного (отчетного) периода сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 Кодекса (за исключением сумм, указанных в статье 422 Кодекса), начисленных в отношении физического лица, являющегося единоличным исполнительным органом коммерческой организации, составляет менее величины МРОТ, установленного федеральным законом на начало такого расчетного (отчетного) периода, то для целей определения базы для исчисления страховых взносов за такой расчетный (отчетный) период в отношении данного физического лица сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 Кодекса (за исключением сумм, указанных в статье 422 Кодекса), за указанный месяц принимается равной величине минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ), установленного федеральным законом на начало такого расчетного (отчетного) периода.

При этом частью 1.1 статьи 18 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (далее - Федеральный закон N 17-ФЗ) для организаций в период применения специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (далее - АУСН) с 1 января 2023 года установлен единый пониженный тариф страховых взносов в размере 0,0 процента.

Таким образом, с 01.01.2026 коммерческая организация на АУСН для исчисления страховых взносов с выплат руководителю, размер которых менее МРОТ, применяет тариф, установленный для такой организации в размере 0,0 процента.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 12.12.2025 N 03-15-05/121062

Вопрос:

О сроке действия положений о признании безнадежным долгом задолженности по долговым обязательствам иностранной организации в виде процентов, штрафов, пеней, иных санкций в целях налога на прибыль.

Ответ:

Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) внесены изменения в пункт 2 статьи 266, пункт 4 статьи 271 и пункт 2 статьи 310 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Вместе с тем абзац 19 пункта 2 статьи 266 Кодекса и подпункт 14.7 пункта 4 статьи 271 Кодекса применяются при выполнении условий, установленных в подпункте 13 пункта 2 статьи 310 Кодекса.

При этом согласно Федеральному закону действие абзаца 19 пункта 2 статьи 266 и подпункта 14.7 пункта 4 статьи 271 Кодекса распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, в то же время положения подпункта 13 пункта 2 статьи 310 Кодекса вступают в силу с 1 января 2026 года.

Исходя из системного толкования указанных норм, несмотря на вступление в силу подпункта 13 пункта 2 статьи 310 Кодекса с 1 января 2026 года, следует считать правомерным распространение действия положений абзаца 19 пункта 2 статьи 266 и подпункта 14.7 пункта 4 статьи 271 Кодекса на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, при условии, что иностранная организация соответствует критериям, обозначенным в подпункте 13 пункта 2 статьи 310 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 10.12.2025 N 03-08-05/119868

Вопрос:

Об учете безвозмездно полученного имущественного права, если на организацию законодательством возложена обязанность по принятию его в собственность, в целях налога на прибыль.

Ответ:

При определении объекта налогообложения по налогу на прибыль организаций учитываются доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, определяемые в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 Кодекса.

На основании пункта 8 статьи 250 Кодекса доходы налогоплательщика в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (включая право пользования имуществом), за исключением случаев, указанных в статье 251 Кодекса, признаются внереализационными доходами налогоплательщика.

При этом для целей налога на прибыль организаций имущество (работы, услуги) или имущественные права считаются полученными безвозмездно, если получение этого имущества (работ, услуг) или имущественных прав не связано с возникновением у получателя обязанности передать имущество (имущественные права) передающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги) (пункт 2 статьи 248 Кодекса).

Таким образом, налогоплательщик, получающий по договору в безвозмездное пользование имущество, включает в состав внереализационных доходов доход в виде безвозмездно полученного права пользования имуществом.

В свою очередь, доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, поименованы в статье 251 Кодекса. Перечень таких доходов является исчерпывающим.

В этой связи доходы налогоплательщика в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав не подлежат обложению налогом на прибыль организаций, если это предусмотрено нормами статьи 251 Кодекса.

К таким доходам относятся, в частности, доходы в виде имущества, имущественных прав, результатов работ, услуг, безвозмездно полученных организацией, в случае если законодательством Российской Федерации на данную организацию возложена обязанность по принятию в собственность такого имущества, имущественных прав, результатов работ, услуг (подпункт 64 пункта 1 статьи 251 Кодекса).

Учитывая изложенное, если положениями законодательства Российской Федерации об энергетике, в частности Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", предусматривается обязанность налогоплательщика принять в собственность соответствующее имущественное право, то доход в виде имущественного права не будет учитываться в составе доходов для целей налогообложения прибыли организаций.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 10.12.2025 N 03-03-06/1/119864

Вопрос:

О налоге на прибыль при получении денежных средств в связи с переносом, переустройством объектов ОС.

Ответ:

При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются доходы в виде результатов работ по переносу, переустройству объектов основных средств, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, выполненных сторонними организациями в связи с созданием или реконструкцией иного объекта (объектов) капитального строительства либо линейных объектов государственной или муниципальной собственности, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (подпункт 11.2 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ)).

Указанные положения применяются в отношении доходов, полученных налогоплательщиком при выполнении сторонними организациями работ по переносу, переустройству принадлежащих ему объектов основных средств в случае создания или реконструкции иного объекта (объектов) капитального строительства, профинансированного, в свою очередь, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в том числе частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).

Денежные средства, полученные налогоплательщиками в качестве компенсации понесенных ими расходов, возникающих при осуществлении работ по переносу, переустройству их основных средств в рамках создания упомянутых объектов капитального строительства, не подпадают под действие нормы подпункта 11.2 пункта 1 статьи 251 НК РФ.

При этом абзацем восьмым пункта 4.1 статьи 271 НК РФ предусмотрено, что денежные средства, полученные налогоплательщиком из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе через третьих лиц, в целях финансирования выполняемых работ по переносу, переустройству объектов основных средств, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, в связи с созданием или реконструкцией иного объекта (объектов) капитального строительства либо линейных объектов государственной или муниципальной собственности, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, признаются в порядке, предусмотренном настоящим пунктом для учета субсидий, то есть учитываются в доходах по мере признания расходов, осуществленных за счет этих средств.

При этом если денежные средства получены налогоплательщиком в качестве вклада в уставный капитал или вклада в имущество, то они не могут быть квалифицированы в рамках пункта 4.1 статьи 271 НК РФ.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 09.12.2025 N 03-03-06/1/119449

Вопрос:

Об учете расходов на вознаграждение доверительного управляющего в целях налога на прибыль; об НДФЛ с доходов по операциям с ценными бумагами и ПФИ, осуществляемым доверительным управляющим.

Ответ:

1. В части налога на прибыль организаций

В соответствии с пунктом 47 статьи 270 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) не учитываются в целях налога на прибыль организаций расходы учредителя доверительного управления, связанные с исполнением договора доверительного управления, если договором доверительного управления предусмотрено, что выгодоприобретателем не является учредитель.

В свою очередь, подпунктом 2 пункта 3 статьи 276 Кодекса определено, что, в случае если по условиям договора доверительного управления имуществом учредитель доверительного управления не является выгодоприобретателем либо установлено более одного выгодоприобретателя, расходы, связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом (за исключением вознаграждения доверительного управляющего, в случае если указанным договором предусмотрена выплата вознаграждения не за счет уменьшения доходов, полученных в рамках исполнения этого договора), не учитываются учредителем управления при определении налоговой базы, но учитываются для целей налогообложения в составе расходов у выгодоприобретателя. При этом расходы на вознаграждение доверительного управляющего (за исключением вознаграждения доверительного управляющего, в случае если указанным договором предусмотрена выплата вознаграждения за счет уменьшения доходов, полученных в рамках исполнения этого договора) учитываются отдельно и признаются расходами учредителя доверительного управления в составе внереализационных расходов.

Положениями абзаца четвертого статьи 332 Кодекса установлено, что, если выгодоприобретателем по договору доверительного управления предусмотрено третье лицо - выгодоприобретатель, расходы (убытки) (за исключением вознаграждения) при исполнении договора доверительного управления не уменьшают доходы, полученные учредителем договора доверительного управления по другим основаниям.

Таким образом, принимая во внимание положения пункта 47 статьи 270 Кодекса, вышеприведенная установленная подпунктом 2 пункта 3 статьи 276 Кодекса, положениями статьи 332 Кодекса особенность учета расходов на вознаграждение доверительного управляющего учредителем доверительного управления может быть применима только для случая, когда по договору доверительного управления имуществом установлено более одного выгодоприобретателя, в числе которых также и учредитель доверительного управления.

Следовательно, если учредитель доверительного управления имуществом не является выгодоприобретателем по договору доверительного управления имуществом, на основании пункта 47 статьи 270 Кодекса расходы на вознаграждение доверительному управляющему он не учитывает при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

2. В части налога на доходы физических лиц

В соответствии с пунктом 7 статьи 214.1 Кодекса доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, с производными финансовыми инструментами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы такого выгодоприобретателя по операциям, перечисленным в подпунктах 1 - 4 пункта 1 данной статьи соответственно.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 6 статьи 210 Кодекса налоговые базы по налогу на доходы физических лиц, в отношении которых применяется налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1.1 статьи 224 Кодекса, включают в себя определяемую в отношении доходов физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации налоговую базу по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами и (или) по доходам в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг и производных финансовых инструментов, если иное не установлено пунктом 6 статьи 210 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 05.12.2025 N 03-03-06/1/118178

Вопрос:

Об учете в целях налога на прибыль расходов, связанных с содержанием объектов общественного питания, обслуживающих трудовые коллективы.

Ответ:

Согласно подпункту 48 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы налогоплательщика, связанные с содержанием помещений объектов общественного питания, обслуживающих трудовые коллективы (включая суммы начисленной амортизации, расходы на проведение ремонта помещений, расходы на освещение, отопление, водоснабжение, электроснабжение, а также на топливо для приготовления пищи), если подобные расходы не учитываются в соответствии со статьей 275.1 Кодекса.

Статьей 275.1 Кодекса регулируются особенности определения налоговой базы налогоплательщиками, осуществляющими деятельность, связанную с использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств.

Для целей главы 25 Кодекса к обслуживающим производствам и хозяйствам относятся подсобное хозяйство, объекты жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурной сферы, учебно-курсовые комбинаты и иные аналогичные хозяйства, производства и службы, осуществляющие реализацию товаров, работ, услуг как своим работникам, так и сторонним лицам (абзац второй статьи 275.1 Кодекса).

Учитывая изложенное, в случае если объект общественного питания не является объектом обслуживающих производств и хозяйств на основании статьи 275.1 Кодекса, находится на территории предприятия и реализует услуги работникам предприятия, затраты, связанные с содержанием такого объекта, могут быть учтены в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на основании подпункта 48 пункта 1 статьи 264 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 04.12.2025 N 03-03-06/1/117770

Вопрос:

Об учете в целях налога на прибыль процентов, уплачиваемых в связи с предоставлением инвестиционного налогового кредита.

Ответ:

Согласно пункту 1 статьи 66 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое изменение срока уплаты налога, при котором организации при наличии оснований, указанных в статье 67 Кодекса, предоставляется возможность в течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов.

Пунктом 4 статьи 67 Кодекса определено, что инвестиционный налоговый кредит предоставляется на основании заявления организации и оформляется договором установленной формы между соответствующим уполномоченным органом и этой организацией.

Пунктом 6 статьи 67 Кодекса установлено, что договор об инвестиционном налоговом кредите должен предусматривать порядок уменьшения платежей по соответствующему налогу, сумму кредита (с указанием налога, по которому организации предоставлен инвестиционный налоговый кредит), срок действия договора, начисляемые на сумму кредита проценты, порядок погашения суммы кредита в срок, не превышающий срок, на который в соответствии с договором предоставляется инвестиционный налоговый кредит, порядок и срок погашения начисленных процентов, указание на способ обеспечения обязательств, ответственность сторон.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 265 Кодекса к внереализационным расходам, не связанным с производством и реализацией, относятся расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 269 Кодекса (для банков особенности определения расходов в виде процентов определяются в соответствии со статьями 269 и 291 Кодекса), а также процентов, уплачиваемых в связи с реструктуризацией задолженности по налогам и сборам в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.

При этом расходом признаются проценты по долговым обязательствам любого вида вне зависимости от характера предоставленного кредита или займа (текущего и (или) инвестиционного). Расходом признается только сумма процентов, начисленных за фактическое время пользования заемными средствами (фактическое время нахождения указанных ценных бумаг у третьих лиц) и первоначальной доходности, установленной эмитентом (заимодавцем) в условиях эмиссии (выпуска, договора), но не выше фактической.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, суммы процентов, уплачиваемые налогоплательщиком в связи с предоставлением ему инвестиционного налогового кредита на основании, в порядке и на условиях статей 66, 67 Кодекса, подлежат учету в целях налогообложения прибыли в составе внереализационных расходов на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 265 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 04.12.2025 N 03-03-06/1/117646

Вопрос:

Об определении в целях налога на прибыль удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества организацией, имеющей обособленные подразделения.

Ответ:

В соответствии с пунктом 2 статьи 288 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) уплата авансовых платежей, а также сумм налога на прибыль организаций, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации, производится налогоплательщиками - российскими организациями по месту нахождения организации, а также по месту нахождения каждого из ее обособленных подразделений исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников (расходах на оплату труда) и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с пунктом 1 статьи 257 Кодекса, в целом по налогоплательщику.

Указанные в пункте 2 статьи 288 Кодекса удельный вес среднесписочной численности работников и удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества определяются исходя из фактических показателей среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) и остаточной стоимости основных средств указанных организаций и их обособленных подразделений за отчетный (налоговый) период.

Таким образом, остаточная стоимость амортизируемых основных средств рассчитывается в целом по налогоплательщику и отдельно по обособленному подразделению. На основании этих данных определяется удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества обособленного подразделения.

При этом амортизируемое имущество учитывается при определении удельного веса остаточной стоимости того обособленного подразделения, в котором имущество фактически используется для получения дохода, вне зависимости от того, на балансе какого подразделения оно отражено.

При неоднозначности определения фактического места использования имущества такое место должно определяться по месту нахождения обособленного подразделения, где фактически находится имущество.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 03.12.2025 N 03-03-06/2/117220

Вопрос:

С 1 января 2025 г. Федеральным законом от 12.07.2024 N 176-ФЗ для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, введены ставки налога на добавленную стоимость 5 и 7 процентов.

В соответствии с п. 5.1 ст. 161 Налогового кодекса РФ при осуществлении российскими перевозчиками на железнодорожном транспорте на территории Российской Федерации предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, предусматривающих оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров (за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.1 и 2.7 п. 1 ст. 164 НК РФ), налоговыми агентами признаются российские перевозчики на железнодорожном транспорте.

Вместе с тем п. 9 ст. 164 НК РФ предусмотрено, что налоговые ставки, установленные п. 8 ст. 164 НК РФ, не применяются при осуществлении операций, указанных в п. п. 1, 3 - 6 ст. 161 НК РФ.

Правильно ли понимание, что в связи с изложенным при исполнении обязанности налогового агента в соответствии с п. 5.1 ст. 161 НК РФ в рамках договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, предусматривающих оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров, заключенных с организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения и ставку налога на добавленную стоимость 5 или 7 процентов, российские перевозчики на железнодорожном транспорте в качестве налоговых агентов обязаны применять ставку НДС 20 процентов?

Ответ:

С 1 января 2025 года вступили в силу положения Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) (в редакции Федерального закона от 12 июля 2024 г. N 176-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"), согласно которым организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (далее - УСН), признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (далее - НДС).

В связи с этим с 1 января 2025 года указанные организации и индивидуальные предприниматели исчисляют НДС для уплаты в бюджет в соответствии с положениями главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Кодекса. При этом, если у организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих с 1 января 2025 года УСН, за календарный год, предшествующий 2025 году, сумма доходов, определяемых в установленном порядке, превышает в совокупности 60 миллионов рублей, операции по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, осуществляемые с 1 января 2025 года такими организациями и индивидуальными предпринимателями, подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) НДС в порядке, установленном главой 21 Кодекса.

Соответственно, указанные организации и индивидуальные предприниматели при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащих налогообложению НДС в соответствии со статьей 146 Кодекса, могут применять налоговые ставки в размере 0, 5 и 7 процентов в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 164 Кодекса или в размере 0, 10 или 20 процентов, указанные в пунктах 1 - 3 статьи 164 Кодекса, если организациями и индивидуальными предпринимателями решение о применении норм пунктов 8 и 9 статьи 164 Кодекса не принято.

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 161 Кодекса при осуществлении российскими перевозчиками на железнодорожном транспорте на территории Российской Федерации предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, предусматривающих оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.1 и 2.7 пункта 1 статьи 164 Кодекса), налоговыми агентами признаются российские перевозчики на железнодорожном транспорте.

При этом согласно пункту 9 статьи 164 Кодекса налоговые ставки, установленные пунктом 8 статьи 164 Кодекса, не применяются при осуществлении операций, указанных в пунктах 1, 3 - 6 статьи 161 Кодекса.

В связи с изложенным при исполнении обязанности налогового агента в соответствии с пунктом 5.1 статьи 161 Кодекса в рамках договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, предусматривающих оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров, заключенных с организацией, применяющей УСН и ставку НДС в размере 5 или 7 процентов, российские перевозчики на железнодорожном транспорте в качестве налоговых агентов применяют ставку НДС в размере 20 процентов.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 03.12.2025 N 03-07-08/117275

Вопрос:

О налоге на прибыль при реорганизации в форме присоединения, в том числе если в результате реорганизации происходит переход с УСН на ОСН.

Ответ:

На основании пункта 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.

Статьей 413 ГК РФ установлено, что обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице, если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с пунктом 3 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) в случае реорганизации организаций не учитывается в составе доходов вновь созданных, реорганизуемых и реорганизованных организаций стоимость имущества, имущественных и неимущественных прав, имеющих денежную оценку, и (или) обязательств, получаемых (передаваемых) в порядке правопреемства при реорганизации юридических лиц, которые были приобретены (созданы) реорганизуемыми организациями до даты завершения реорганизации.

Порядок налогообложения операций при реорганизации организаций установлен статьей 277 НК РФ.

Так, пунктом 3 статьи 277 НК РФ определено, что при реорганизации организации независимо от формы реорганизации у налогоплательщиков-акционеров (участников, пайщиков) не образуется прибыль (убыток), учитываемая в целях налогообложения.

При этом, если в результате реорганизации происходит переход с упрощенной системы на общий режим налогообложения, последствия такого перехода регламентированы статьей 346.25 НК РФ.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 02.12.2025 N 03-03-06/1/117156

Вопрос:

Об НДФЛ с дохода нерезидента РФ от выполнения трудовой функции дистанционно, выполнения работ, оказания услуг, предоставления прав использования РИД (средств индивидуализации) через сеть Интернет.

Ответ:

На основании статьи 209 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом обложения налогом на доходы физических лиц признается доход, полученный налоговыми резидентами Российской Федерации как от источников в Российской Федерации, так и от источников за пределами Российской Федерации, а для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами, - только от источников в Российской Федерации.

Перечни доходов от источников в Российской Федерации и за ее пределами содержатся в статье 208 Кодекса.

Так, в соответствии с подпунктом 6.2 пункта 1 статьи 208 Кодекса вознаграждение и иные выплаты при выполнении дистанционным работником трудовой функции дистанционно по договору с работодателем, являющимся российской организацией (за исключением договора, заключенного для осуществления трудовой деятельности в обособленном подразделении российской организации, зарегистрированном за пределами Российской Федерации), с обособленным подразделением иностранной организации, зарегистрированным на территории Российской Федерации, для целей налогообложения относятся к доходам, полученным от источников в Российской Федерации.

Таким образом, доходы, предусмотренные подпунктом 6.2 пункта 1 статьи 208 Кодекса, полученные физическими лицами, в том числе не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, относятся для целей налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации и подлежат налогообложению в установленном порядке.

При этом отмечается, что подпунктом 6.2 пункта 1 статьи 208 Кодекса регулируется порядок определения источника дохода для целей обложения налогом на доходы физических лиц вознаграждения и иных выплат при выполнении дистанционным работником трудовой функции дистанционно по договору с работодателем, в частности, являющимся российской организацией. Порядок заключения таких договоров предусмотрен главой 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников" Трудового кодекса Российской Федерации.

Подпунктом 6.3 пункта 1 статьи 208 Кодекса установлено, что к доходам, полученным от источников в Российской Федерации, для целей налогообложения относится вознаграждение, полученное налогоплательщиком за выполненные работы, оказанные услуги, предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в случае если выполнение работ, оказание услуг, предоставление прав использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации осуществлены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне, и (или) информационных систем, технические средства которых размещены на территории Российской Федерации, и (или) комплексов программно-аппаратных средств, размещенных на территории Российской Федерации, при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:

налогоплательщик - физическое лицо является налоговым резидентом Российской Федерации;

доходы получены налогоплательщиком - физическим лицом на счет, открытый в банке, находящемся на территории Российской Федерации;

источники выплаты доходов - это российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных организаций в Российской Федерации.

Таким образом, доходы, предусмотренные подпунктом 6.3 пункта 1 статьи 208 Кодекса, полученные физическими лицами, в том числе не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, относятся для целей налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации при соблюдении хотя бы одного из условий, установленных данной нормой Кодекса, и подлежат налогообложению в установленном порядке.

Согласно пункту 1 статьи 226 Кодекса, в частности, российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в пункте 2 статьи 226 Кодекса, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога на доходы физических лиц.

Указанные российские организации именуются в главе 23 "Налог на доходы физических лиц" Кодекса налоговыми агентами.

Соответственно, если организация признается налоговым агентом, она обязана исполнять обязанности, предусмотренные для налоговых агентов, в частности, статьями 226 и 230 Кодекса.

При этом пунктом 1 статьи 7 Кодекса установлено, что, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 02.12.2025 N 03-04-06/117196

Вопрос:

С фабрикой в Республике Беларусь заключен договор комиссии, по которому осуществляется поставка товаров народного потребления в рамках одного контракта. В месяц бывает три-четыре поставки, до 100 наименований разных артикулов и позиций с разными кодами ТН ВЭД.

В договоре прописано, что право собственности остается за поставщиком до момента продажи конечному потребителю на территории РФ, что подтверждается отчетами комиссионера. Поставщик в любой момент может потребовать нереализованный товар обратно.

За товары, поставляемые на территорию РФ, начисляется и уплачивается ввозной НДС. В ИФНС подаются все соответствующие документы (декларация, заявления).

В процессе продажи бывают случаи брака, некомплектности, несоответствия позиций заявленным образцам.

Организация вынуждена возвращать товары поставщику с оформлением всех необходимых документов (СМР, акты с указанием причины возврата, ТТН). Возврат учитывается при следующей поставке. Уменьшаются сумма и количество по счету-фактуре, что отражается в заявлении по косвенным налогам, и прилагаются все соответствующие документы.

Учет товара ведется по кодам ТН ВЭД. Для примера: 100 сумок из натуральной кожи ввезены, 5 сумок возвращены. На сумму возврата уменьшается НДС по косвенному налогу. Итоговая сумма НДС отражается в декларации по косвенным налогам.

Так как товар возвращается из разных поставок, подавать каждый месяц корректирующие заявления нет возможности. Организация работает на УСН.

Каков порядок оформления возвратов товара (некачественного или некомплектного товара), ввезенного в рамках одного договора/контракта из республики Беларусь в РФ? Правомерно ли уменьшение НДС при возврате товаров поставщику независимо от даты поставки этих товаров на территорию РФ?

Ответ:

Порядок применения налога на добавленную стоимость в торговых отношениях государств - членов Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) установлен положениями Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (далее - Протокол), являющегося приложением N 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее - Договор).

Пунктом 23 Протокола установлены особенности применения налога на добавленную стоимость в отношении возврата товаров по причине ненадлежащего качества и (или) комплектации товаров.

Так, согласно указанному пункту 23 Протокола при возврате импортированных товаров по причине ненадлежащего качества и (или) комплектации по истечении месяца, в котором товары были приняты на учет, суммы налога на добавленную стоимость, ранее уплаченные при импорте этих товаров и принятые к вычету, подлежат восстановлению в налоговом периоде, в котором произведен возврат товаров, если иное не предусмотрено законодательством государства - члена ЕАЭС. При этом налогоплательщик представляет в налоговый орган соответствующую уточненную (дополнительную) налоговую декларацию и документы (их копии), поименованные данным пунктом, а также уточненное (взамен ранее представленного) заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов без отражения сведений о частично возвращенных товарах.

В отношении товаров, возвращаемых покупателями - хозяйствующими субъектами государств - членов ЕАЭС по иным причинам, особенности применения налога на добавленную стоимость Протоколом не установлены.

Таким образом, возврат покупателем государства - члена ЕАЭС ранее приобретенных у хозяйствующего субъекта другого государства - члена ЕАЭС товаров надлежащего качества, в том числе по причине невозможности реализации этих товаров, рассматривается как экспорт таких товаров, в отношении которого применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов. При этом в соответствии с пунктом 3 Протокола при экспорте товаров с территории одного государства - члена ЕАЭС на территорию другого государства - члена ЕАЭС налогоплательщик имеет право на налоговые вычеты (зачеты) в порядке, аналогичном предусмотренному законодательством государства - члена ЕАЭС, применяемому в отношении товаров, экспортированных с территории этого государства - члена ЕАЭС за пределы ЕАЭС.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 02.12.2025 N 03-07-13/1/116922

Вопрос:

Организация применяет общую систему налогообложения и осуществляет деятельность по управлению нежилым недвижимым имуществом (бизнес-центрами).

Согласно пп. 1 п. 3 ст. 162 Налогового кодекса РФ в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются денежные средства, полученные управляющими организациями на формирование резерва на проведение текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе на формирование фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Согласно Положению о Фонде капитального ремонта здания, утвержденному решением ОСС, Фонд капитального ремонта здания формируется посредством регулярных ежемесячных взносов, производимых собственниками нежилых помещений в здании на номинальный счет, открытый в банке управляющей организацией. Собственникам помещений в здании (бенефициарам) принадлежат права на денежные средства, находящиеся на номинальном счете и составляющие Фонд капитального ремонта здания. Расходные операции по номинальному счету осуществляются при условии представления в банк решения собрания собственников об осуществлении данных операций и документов, их обосновывающих. Совершение расходных операций по номинальному счету в пользу управляющей организации здания (владельца счета) не допускается.

Вправе ли управляющая организация не включать в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость взносы в Фонд капитального ремонта общего имущества здания, не входящего в состав многоквартирных домов?

В случае если применение пп. 1 п. 3 ст. 162 Налогового кодекса РФ в данной ситуации неправомерно, то из каких средств производить уплату налога на добавленную стоимость в бюджет?

Ответ:

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 162 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются денежные средства, полученные управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающими за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги, на формирование резерва на проведение текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе на формирование фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Таким образом, в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются денежные средства, полученные вышеуказанными организациями на формирование резерва на проведение текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

С учетом изложенного налогоплательщики, осуществляющие деятельность по управлению нежилым недвижимым имуществом (бизнес-центрами), положения вышеуказанного подпункта 1 пункта 3 статьи 162 Кодекса не применяют.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 01.12.2025 N 03-07-11/116499

Вопрос:

О предоставлении отсрочки (рассрочки) в части уплаты обязательных платежей.

Ответ:

В соответствии с главой 9 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), в случае если лицо, финансовое положение которого не позволяет уплатить налоги, сборы, страховые взносы, пени, штрафы, проценты в установленный срок, нуждается во временном снижении налоговой нагрузки, оно вправе обратиться в уполномоченный орган согласно статье 63 Кодекса с заявлением о предоставлении ему отсрочки (рассрочки) по уплате обязательных платежей, регулируемых Кодексом, учитывая возможность их уплаты этим лицом в течение срока, на который предоставляется отсрочка (рассрочка), при наличии хотя бы одного из оснований, установленных пунктом 2 статьи 64 Кодекса, и соблюдении условий, предусмотренных статьями 61, 62, 64 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 64 Кодекса отсрочка или рассрочка предоставляется при наличии оснований, предусмотренных статьей 64 Кодекса, на срок, для отсрочек не превышающий одного года либо для рассрочек не превышающий трех лет, соответственно с единовременной или поэтапной уплатой суммы задолженности и (или) налогов, сборов, страховых взносов, срок уплаты которых не наступил на день принятия уполномоченным органом решения в соответствии с пунктом 9 указанной статьи, на которую предоставляется отсрочка или рассрочка, если иное не предусмотрено Кодексом.

Кроме того, на основании пункта 13 статьи 64 Кодекса законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований могут быть установлены дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочки и рассрочки по уплате соответственно региональных и местных налогов.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 01.12.2025 N 03-02-08/116453

Вопрос:

Согласно абз. 2 ч. 4 ст. 123.20-4 ГК РФ стоимость имущества, передаваемого личному фонду (за исключением наследственного фонда) его учредителем при создании личного фонда, не может быть менее ста миллионов рублей, при этом стоимость этого имущества определяется на основании оценки его рыночной стоимости.

При создании личного фонда учредителем было передано имущество - доли в уставном капитале хозяйственных обществ. Впоследствии (после создания) учредителем было внесено иное имущество (денежные средства, ценные бумаги).

Существует ли у личного фонда обязанность по поддержанию минимального размера имущества личного фонда (100 млн руб.) в процессе его деятельности?

Допускается ли последующая передача учредителю (являющемуся выгодоприобретателем личного фонда) долей в уставном капитале хозяйственного общества, которые были переданы им личному фонду при его создании (при условии, что передача этих долей учредителю (выгодоприобретателю) предусмотрена условиями управления личным фондом)? Облагается ли операция по передаче таких долей учредителю (являющемуся выгодоприобретателем) НДС? Возникает ли при получении таких долей у учредителя (являющегося выгодоприобретателем личного фонда и налоговым резидентом РФ) доход, облагаемый НДФЛ?

Ответ:

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, а также передача имущественных прав признаются объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость.

На основании подпункта 24 пункта 2 статьи 146 Кодекса не признается объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость передача личным фондом в соответствии с утвержденными его учредителем условиями управления имущества (имущественных прав) выгодоприобретателям - физическим лицам и (или) отдельным категориям лиц из неопределенного круга физических лиц.

Иные операции по реализации (передаче) товаров (работ, услуг), осуществляемые личным фондом, подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.

Что касается налога на доходы физических лиц, то в соответствии с абзацем вторым пункта 18.2 статьи 217 Кодекса, если доходы в денежной и (или) натуральной форме получены от личного фонда в соответствии с утвержденными его учредителем условиями управления или при распределении оставшегося после ликвидации этого личного фонда имущества до дня смерти его учредителя, такие доходы освобождаются от налогообложения, если они получены учредителем этого личного фонда, его супругом (супругой), детьми (в том числе усыновленными), родителями (в том числе усыновителями), дедушкой, бабушкой, внуками, полнородными и (или) неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и (или) сестрами. Указанные в данном абзаце доходы освобождаются от налогообложения, при условии, если на дату их получения указанные в данном абзаце получатели таких доходов являются налоговыми резидентами Российской Федерации.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 21.11.2025 N 03-07-07/113008

Вопрос:

ООО (далее - организация) применяет упрощенную систему налогообложения. До возникновения обязанности по НДС организация по просьбе заказчиков выставляла счета-фактуры с НДС 20% и уплачивала соответствующие суммы налога (п. 5 ст. 173 НК РФ).

С октября 2025 г. в связи с превышением порогового значения выручки у организации возникает обязанность исчислять и уплачивать НДС в общем порядке. При этом по результатам классификации операций для организации с ноября 2025 г. применяется ставка НДС 5% по всем операциям организации (на основании норм НК РФ, устанавливающих пониженную ставку для соответствующих операций). Вместе с тем часть заказчиков просит далее получать счета-фактуры с НДС 20%.

Правомерно ли добровольное применение повышенной ставки НДС 20%? Допустимо ли организации добровольно выставлять счета-фактуры с НДС 20% по операциям, для которых НК РФ предусматривает ставку 5%? Возможна ли договорная фиксация повышенной ставки по соглашению сторон, либо ставка налога подлежит строгому применению в размере 5% как установленная законом?

Ответ:

Согласно пункту 8 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость (далее - НДС) в соответствии со статьей 146 Кодекса, организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (далее - УСН), вправе производить налогообложение соответствующих операций по одной из налоговых ставок: 5 и 7 процентов.

При этом абзацем вторым пункта 9 статьи 164 Кодекса установлено, что организации и индивидуальные предприниматели, применяющие налоговые ставки, установленные пунктом 8 статьи 164 Кодекса, не применяют налоговые ставки, установленные пунктом 1 (за исключением случаев налогообложения по данной ставке операций, указанных в подпунктах 1 - 1.2, 2.1 - 3.1, 7 и 11 пункта 1), пунктами 2 и 3 статьи 164 Кодекса.

Таким образом, одновременное применение налоговых ставок в размере 5 (7) и 20 процентов в зависимости от того, кто является покупателем (приобретателем) товаров (работ, услуг), реализуемых организацией или индивидуальным предпринимателем, применяющими УСН, Кодексом не предусмотрено.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 19.11.2025 N 03-07-11/111725

Вопрос:

Об учете расходов, произведенных в период применения УСН, при переходе на уплату налога на прибыль с использованием метода начисления.

Ответ:

Согласно положениям подпункта 2 пункта 2 статьи 346.25 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) организации, применявшие упрощенную систему налогообложения, при переходе на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль организаций с использованием метода начисления признают в составе расходов расходы на приобретение в период применения упрощенной системы налогообложения товаров (работ, услуг, имущественных прав), которые не были оплачены (частично оплачены) налогоплательщиком до даты перехода на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль по методу начисления, если иное не предусмотрено главой 25 Кодекса. Указанные расходы признаются расходами месяца перехода на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль организаций с использованием метода начисления.

Таким образом, при переходе с упрощенной системы налогообложения на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль организаций с использованием метода начисления организация вправе признать в составе затрат только расходы на приобретение товаров (работ, услуг, имущественных прав), которые были произведены, но не оплачены в период применения упрощенной системы налогообложения и дата признания которых в соответствии со статьей 272 Кодекса уже наступила.

При этом расходы, произведенные организацией в период применения упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, при переходе на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль организаций с использованием метода начисления, дата признания которых в соответствии со статьей 272 Кодекса истекла, не учитываются.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 13.11.2025 N 03-03-07/109835

Вопрос:

О применении льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций в отношении объектов и технологий высокой энергетической эффективности, включенных в перечень.

Ответ:

Подпунктом 4 пункта 1 статьи 259.3 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) определено, что налогоплательщики вправе применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше двух, в отношении амортизируемых основных средств, относящихся к объектам (за исключением зданий), имеющим высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем, или к объектам (за исключением зданий), имеющим высокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности.

В соответствии с пунктом 21 статьи 381 Кодекса организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем - в течение трех лет со дня постановки на учет указанного имущества.

При этом с 01.01.2018 указанная налоговая льгота применяется на территории субъекта Российской Федерации в случае принятия соответствующего закона субъекта Российской Федерации (статья 381.1 Кодекса).

Решение о применении положений подпункта 4 пункта 1 статьи 259.3 и пункта 21 статьи 381 Кодекса принимается налогоплательщиком самостоятельно.

При этом проверка правильности применения указанных норм Кодекса осуществляется налоговыми органами во время мероприятий налогового контроля, порядок проведения которого установлен Кодексом.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 05.11.2025 N 03-03-05/107114

Вопрос:

О внесении изменений в инвестиционную декларацию участником РИП при осуществлении капитальных вложений в размере более 500 млн руб. за пять лет, а также основаниях для отказа в их внесении.

Ответ:

Согласно пункту 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) под инвестиционным проектом понимается ограниченный по времени и затрачиваемым ресурсам комплекс мероприятий, направленных на определенные цели.

Региональным инвестиционным проектом (далее - РИП) признается инвестиционный проект, целью которого является производство товаров и который удовлетворяет одновременно требованиям, установленным, в частности, подпунктами 1, 2, 4, 5 пункта 1 статьи 25.8 Кодекса (пункт 1 статьи 25.8 Кодекса).

Подпунктом 4 пункта 1 статьи 25.8 НК РФ установлен минимальный объем капитальных вложений, который должен быть осуществлен за определенный период времени, в частности, не менее 500 миллионов рублей при условии осуществления капитальных вложений в срок, не превышающий пяти лет со дня включения организации в реестр, определяющий сумму финансирования РИП в соответствии с инвестиционной декларацией.

Таким образом, при осуществлении участником РИП капитальных вложений в размере более 500 миллионов рублей за пять лет условие, установленное подпунктом 4 пункта 1 статьи 25.8 Кодекса, следует признать выполненным вне зависимости от общей стоимости РИП, а также срока его реализации.

Инвестиционная декларация (с приложением инвестиционного проекта) входит в перечень документов, направляемых организацией в уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации для включения ее в реестр участников РИП (подпункт 4 пункта 1 статьи 25.11 Кодекса).

В инвестиционной декларации предусматриваются, в частности, такие показатели, как "общий объем финансирования инвестиционного проекта", "объем затрат на создание (приобретение) амортизируемого имущества", "срок реализации инвестиционного проекта", "график ежегодного объема капитальных вложений при реализации инвестиционного проекта".

При этом внесение в инвестиционную декларацию изменений, касающихся условий реализации РИП, осуществляется уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на основании заявления участника РИП, составленного в произвольной форме, содержащего обоснование необходимости внесения таких изменений, в порядке, предусмотренном статьей 25.11 Кодекса для включения организации в реестр участников РИП (пункт 2 статьи 25.12 Кодекса).

Основания, по которым возможен отказ по внесению изменений в инвестиционную декларацию, поименованы в пункте 3 статьи 25.12 Кодекса.

В силу положений пункта 5 статьи 25.8 Кодекса законом субъекта Российской Федерации в отношении РИП российских организаций, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 25.9 Кодекса, может быть увеличен минимальный объем капитальных вложений, указанный в подпункте 4 пункта 1 статьи 25.8 Кодекса, а также установлены иные требования в дополнение к требованиям, установленным статьей 25.8 Кодекса.

Кроме того, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 25.12 Кодекса субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно соответствующими положениями законов субъектов Российской Федерации предусматривать особенности в отношении применения оснований, по которым возможен отказ по внесению изменений в инвестиционную декларацию.

Таким образом, основания для отказа по внесению изменений в инвестиционную декларацию предусмотрены статьей 25.12 Кодекса с учетом дополнительных положений, установленных субъектом Российской Федерации.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 31.10.2025 N 03-03-06/1/105669

Вопрос:

Об учете IT-организацией доходов от услуг по тестированию собственных и заказных программ для ЭВМ, баз данных в доле доходов 70% от IT-деятельности в целях налога на прибыль и страховых взносов.

Ответ:

В соответствии с пунктом 1.15 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) для российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, начиная с налогового периода получения документа о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в 2025 - 2030 годах налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 5 процентов, а налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, - в размере 0 процентов.

Указанная налоговая ставка применяется при условии, что по итогам отчетного (налогового) периода в сумме всех доходов организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с главой 25 Кодекса, не менее 70 процентов составляют доходы, перечисленные в пункте 1.15 статьи 284 Кодекса.

На основании пункта 5 статьи 427 Кодекса для российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, условиями применения единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6 процента являются:

1) получение в установленном порядке документа о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий;

2) по итогам отчетного (расчетного) периода в сумме всех доходов организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с главой 25 Кодекса, не менее 70 процентов составляют доходы, перечисленные в пункте 5 статьи 427 Кодекса.

В частности, исходя из положений абзацев четвертого, восьмого и девятого пункта 1.15 статьи 284 и абзацев четвертого, восьмого и девятого пункта 5 статьи 427 Кодекса, в 70-процентную долю доходов от деятельности в области информационных технологий включаются доходы:

- от реализации экземпляров разработанных, адаптированных и (или) модифицированных данной организацией либо лицом, входящим в одну группу лиц с данной организацией, программ для ЭВМ, баз данных (собственные программы для ЭВМ, базы данных);

- от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники) (заказные программы для ЭВМ, баз данных);

- от оказания услуг (выполнения работ) по установке, тестированию и сопровождению собственных программ для ЭВМ, баз данных и заказных программ для ЭВМ, баз данных.

Таким образом, под собственными программами для ЭВМ, базами данных организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, понимаются программы для ЭВМ, базы данных, разработанные, адаптированные и (или) модифицированные самой организацией либо лицом, входящим в одну группу лиц с данной организацией, что должно документально подтверждаться, а под заказными программами для ЭВМ, базами данных понимаются программы для ЭВМ, базы данных, услуги (работы) по разработке, адаптации, модификации которых осуществляла данная организация для заказчика.

Учитывая изложенное, в 70-процентную долю доходов от деятельности в области информационных технологий в целях применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль и единого пониженного тарифа страховых взносов организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий и имеющая документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, вправе включить доходы от оказания услуг (выполнения работ) по тестированию собственных и заказных программ для ЭВМ, баз данных.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 27.10.2025 N 03-03-06/1/103675

=============================================================================